Ндфл при внесении имущества в уставный капитал

Опубликовано: 23.04.2024

Что такое уставный капитал?

Уставный капитал — это сумма, которую учредители вносят при создании компании. Его размер указывается в уставе ООО и закрепляется в едином государственном реестре. Оплатить уставный капитал можно имуществом. Деньги могут храниться в кассе или на расчётном счёте, а имущество — на балансе организации.

Каждый участник владеет компанией пропорционально внесённой сумме. Например, Пётр внёс 6000₽ в уставный капитал, а Василий — 4000₽, значит, Пётр владеет 60% компании, а доля Василия — 40%.

Суть уставного капитала в том, что он гарантирует обязательства компании перед кредиторами. В случае банкротства участники не будут выплачивать долги компании — эту функцию выполняет уставный капитал.

Какого размера должен быть уставный капитал?

Минимальный размер уставного капитала — 10 000₽. Меньше вносить нельзя — компанию не зарегистрируют.

В некоторых случаях эта сумма будет выше. Размер уставного капитала банков, страховых, букмекерских контор и других компаний, деятельность которых лицензируется, устанавливается специальными законами. Например, если вы хотите продавать крепкий алкоголь в Тюмени, то уставный капитал должен быть не ниже 500 000₽, а в Москве — 1 000 000 ₽.

Как внести уставный капитал?

Минимальный уставный капитал в размере 10 000₽ можно внести только деньгами.

Если размер уставного капитала выше минимального, то можно оплатить весь уставный капитал деньгами. Или оплатить деньгами 10 000₽, а оставшуюся часть внести:

  • Вещами.
  • Ценными бумагами. Это могут быть акции, государственные и муниципальные облигации, любые ценные бумаги, выпущенные в документарной форме: вексель, корпоративная облигация, закладная, чек.
  • Имущественными правами или другими правами, имеющими денежную оценку. Это могут быть доли в капитале компании или товарищества, исключительные и иные интеллектуальные права, а также права по лицензионным договорам.

Как оплатить уставный капитал деньгами?

Можно внести деньги в уставный капитал наличными или в безналичной форме:

  • Наличными в кассу: директор выписывает приходно-кассовый ордер, в назначении платежа указывает сумму и данные учредителя, который вносит свою долю уставного капитала.
  • На расчётный счет: в платёжке в назначении платежа укажите, что деньги вносятся в качестве оплаты доли в уставном капитале на основании решения об учреждении компании, а также пропишите размер доли и фамилию плательщика.

Что делать, если вместо 10 000 заплатил 10 700₽?

Если в решении о создании компании вы указали уставный капитал, равный 10 000₽, то нужно внести именно эту сумму. Если вы внесли большую сумму, напишите в банк письмо о возврате переплаты.

Может ли один из двух учредителей с долей 50% внести сразу всю сумму в счёт уставного капитала?

Учредители вносят уставный капитал в тех пропорциях, в которых будут владеть компанией — каждый оплачивает свою часть самостоятельно и получает квитанцию.

При этом законодательство не запрещает вносить вклад в уставный капитал за учредителя другим участником или третьим лицом. Главное — указать, что учредитель вносит платёж не за себя, а за другого участника.

Как внести уставный капитал ООО имуществом?

Участник передаёт имущество по акту приёма-передачи. С этого момента он теряет все права на имущество, которое переходит в собственность компании.

Перед тем как внести имущество в уставный капитал, обратитесь к независимому оценщику, чтобы оценить имущество.

Когда оценка будет готова, соберите учредителей и утвердите её на общем собрании. Оформите протокол с решением учредителей. Если вы единственный учредитель, то утвердите оценку самостоятельно и оформите решение.

Можно оплатить уставный капитал товаром или чеком на товар?

Устав общества может запрещать вносить уставный капитал определёнными видами имущества. Если таких запретов нет, то уставный капитал можно внести товаром. Но товар должен оценить независимый оценщик, даже если есть чек.

Когда нужно оплатить уставный капитал?

Уставный капитал не обязательно оплачивать сразу при регистрации. Срок оплаты уставного капитала не должен превышать 4 месяца со дня государственной регистрации компании. Вы можете прописать срок оплаты доли:

  • в договоре об учреждении общества — если участников несколько;
  • в решении о создании общества — если учредитель один.

Также вы можете оплатить уставный капитал несколькими платежами: любыми частями в течение 4 месяцев с момента регистрации компании.

Если участники не оплатили уставный капитал в срок, что будет?

Если уставный капитал не внесён в срок, то оплаченная доля включается в уставный капитал, а неоплаченная переходит к обществу.

Например, Пётр и Василий зарегистрировали компанию с уставным капиталом 10 000₽. Доля Петра — 40%, доля Василия — 60%. Василий оплатил свою долю полностью, а Пётр внёс только половину. Значит его доля уменьшится до 20%, а неоплаченная часть переходит в собственность компании.

В течение года общество может по выбору:

  • Распределить эту сумму между всеми участниками пропорционально долям — если до перехода доли или части доли к обществу они были оплачены.
  • Предложить купить эту долю третьим лицам.

Какую из этих опций выбрать, решают все участники общества вместе на собрании учредителей. До того эта доля не учитывается при принятии решений по деятельности фирмы. Если за год желающих приобрести свободную часть не окажется, а участники не распределят её между собой, то уставный капитал придётся уменьшить на эту сумму.

Дополнительно участники могут установить штраф за неуплату уставного капитала в срок и прописать его в договоре об учреждении общества.

Если все участники не оплатят свои доли в уставном капитале ООО, то потеряют статус участников, а компанию могут принудительно ликвидировать.

Передвинулись ли из-за пандемии сроки внесения уставного капитала?

Нет. Отсрочка по оплате уставного капитала не предусмотрена. Про поддержку, которую может получить бизнес в связи с пандемией и карантином, мы писали в отдельной статье.

Как провести уставный капитал в бухгалтерии?

Если учредителей несколько, в бухгалтерском учёте отражается задолженность каждого в размере его доли. Например, Пётр и Василий зарегистрировали компанию с уставным капиталом 10 000₽. Они владеют компанией в равных долях — по 50% у каждого.

В бухгалтерском учёте будут следующие проводки, отражающие задолженность каждого учредителя:

  • Дт 75.01 Пётр Кт 80 в сумме 5 000 ₽;
  • Дт 75.01 Василий Кт 80 в сумме 5 000 ₽.

Так по кредиту счёта 80 сформируется полная стоимость капитала в размере 10 000 ₽, а по дебету счёта 75.01 будет отражена задолженность каждого из основателей. Дата проводок должна быть следующим днём после даты регистрации общества, а содержание такое: «Начислена задолженность учредителя в размере его доли».

В течение 4 месяцев учредители вносят уставной капитал, а бухгалтерские проводки должны выглядеть так:

  • Уставный капитал вносится в кассу — Дт 50 Кт 75.01.
  • На расчётный счёт — Дт 51 Кт 75.01.
  • Имуществом — Дт 01 (04, 10, 41, 58, 66, 76, 97) Кт 75.01 на сумму оценки имущества.

Предоставлять в налоговую подтверждение оплаты уставного капитала не нужно. Но нужно хранить документы об оплате уставного капитала. Они могут понадобиться, например, при продаже доли или при проведении проверок.

Как добавить ещё одного учредителя, если уставный капитал ещё не оплачен?

Прежде чем добавлять нового участника, придётся полностью оплатить уставный капитал.

Добавить нового учредителя в состав ООО можно тремя способами:

Что делать, если потратил деньги уставного капитала со счёта компании?

Ничего. После внесения уставный капитал можно расходовать в предпринимательских целях: оплачивать аренду и услуги исполнителей, покупать товары для компании. При необходимости учредители могут увеличивать или уменьшать размер уставного капитала.

Поддерживать необходимую сумму уставного капитала на расчётном счёте или в кассе компании не требуется. Главное, чтобы начиная со второго финансового года, сумма активов компании не была ниже размера уставного капитала.

Письмо Министерства финансов РФ №03-04-05/61178 от 13.08.2019

Доход, полученный при продаже доли в обществе, не облагается НДФЛ, если срок владения этой долей составляет более 5 лет, причем непрерывно. Важно не ошибиться с определением этого срока. Минфин разъяснил два случая: когда доля принадлежит супругам на праве общей собственности и когда доля получена физлицом по наследству.

С 01.01.2011 Федеральным законом от 28.12.10 № 395-ФЗ в статью 217 НК РФ внесен подпункт 17.2, устанавливающий условия для освобождения от НДФЛ дохода при продаже долей в уставном капитале. Применение этой льготы ограничено двумя условиями. Первое: на дату реализации продавец должен владеть долями в течение пяти лет непрерывно. Второе: льгота не распространяется на доли, приобретенные налогоплательщиком до 01.01.2011.

Условия для льготы по НДФЛ

Освобождение от НДФЛ доходов, полученных при продаже доли в обществе, которая находилась в собственности физлица более 5 лет, не зависит от способа ее приобретения. Об этом свидетельствует список документов, которые подтверждают приобретение доли в уставном капитале общества. Это могут быть (п. 13.1. ст. 21 Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ):

  • договор, по которому участник приобрел долю (купля-продажа, дарение, мена, отступное);
  • решение единственного учредителя о создании общества;
  • договор об учреждении общества или учредительный договор при создании общества с несколькими участниками;
  • свидетельство о праве на наследство, если доля перешла по наследству;
  • решение суда, если судебным актом установлено право участника общества на долю;
  • протоколы общего собрания общества в случае приобретения доли при увеличении уставного капитала общества, распределении долей, принадлежащих обществу, между его участниками.

Владеть долей более 5 лет нужно непрерывно. Это означает, что она не должна выбывать из собственности лица, претендующего на льготу, даже временно.

Заметим также, что если в период владения долей происходит увеличение уставного капитала общества за счет внесения участниками дополнительных вкладов пропорционально долям участия, то увеличивается только номинальная стоимость долей без изменения процентного соотношения долей в уставном капитале. Поэтому если процентное отношение доли к уставному капиталу не меняется, то срок владения считается непрерывным (см. письмо Минфина РФ от 27.10.2011 № 03-04-06/4-291).

Пример. Период владения не прерывается, если процентное соотношение долей в УК не меняется
ООО создано в апреле 2014 г. При учреждении общества его уставный капитал составлял 10 000 руб. В нем двое участников, владеющих долями в равных долях.

В 2016 году участники приняли решение увеличить уставный капитал ООО с 10 000 руб. до 1 000 000 руб. пропорционально долям участия. В результате доля каждого участника выросла до 500 000 руб. Но размер долей участия не изменился и по-прежнему составляет 50%. Срок владения долей не прерывается.

Если увеличение уставного капитала ООО происходит непропорционально существующим долям, то у некоторых участников увеличивается не только номинальная стоимость доли, но и вырастает их размер. В этом случае происходит приобретение дополнительной доли во время 5-тилетного срока владения (см. письмо Минфина РФ от 15.03.2016 № 03-04-06/14288). Значит, освобождение от НДФЛ при продаже можно будет применить к той части доли, в отношении которой 5-летний срок не был нарушен.

Пример. Если 5-летний срок владения долей в УК прерван

Гражданин владел 30% долей в ООО с 2014 года. В результате увеличения уставного капитала в 2017 году его доля выросла до 35%.

Пример. Срок владения долей в УК с учетом реорганизации

Фирма зарегистрирована в январе 2014 г. В результате реорганизации в 2015 году создана новая компания. В феврале 2019 г. участник продал свою долю в новой компании. Он вправе применить льготу по НДФЛ, так как срок владения долями в реорганизованной и вновь созданной компаниях составляет 5 лет.

  • продаже доли;
  • выходе участника из ООО и получение им действительной стоимости доли;
  • уменьшении уставного капитала (номинальной стоимости долей) ООО с возвратом участнику части имущества.

Таким образом, в какой форме получен доход - в денежной форме, в виде имущества или имущественных прав – значения не имеет. Лишь бы были соблюдены условия для льготы.

А вот при ликвидации общества и распределении имущества ликвидируемой компании эта налоговая льгота не применяется. В этом случае можно только уменьшить полученный доход на сумму произведенных расходов, связанных с приобретением доли, или применить вычет 250 000 рублей. Это установлено статьей 220 НК РФ.

Если доля – общее имущество супругов

Под совместно нажитым имуществом супругов понимают материальные ценности, появившиеся у супругов в период нахождения в зарегистрированном браке (п. 1 ст. 256 ГК РФ, ст. 34 СК РФ).

К таким материальным ценностям относятся:

  • денежные средства и прочие доходы, приобретенные каждым из супругов от работы по найму или от занятий предпринимательством или инвестированием;
  • средства, полученные от использования или продажи литературных произведений, кинофильмов, промышленных образцов, патентов на изобретения и иных результатов интеллектуальной деятельности;
  • пособия либо пенсии каждого из супругов;
  • материальная помощь (кроме средств, полученных супругом по программе военной ипотеки, материнского капитала);
  • недвижимые либо движимые активы;
  • банковские вклады;
  • облигации, векселя, акции и иные ценные бумаги;
  • паи в жилищно-строительных кооперативах или паевых инвестиционных фондах;
  • доли в юридических лицах, например, в уставном капитале ООО.

Кто купил общую вещь, на кого оформлено имущество по договору, на кого зарегистрирована недвижимость либо автомобиль - значения не имеет. Таким образом, срок владения супругами долей участия в уставном капитале российской организации исчисляется с момента приобретения такой доли одним из супругов в общую совместную собственность.

Если при реализации супругом доли участия в уставном капитале российской организации, являющейся совместной собственностью супругов, соблюдаются условия, установленные пунктом 17.2 статьи 217 НК РФ, доход от реализации такой доли освобождается от обложения НДФЛ.


Если доля получена по наследству

Долю в уставном капитале общества можно получить и по наследству (п. 1 ст. 1176 ГК РФ).

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия и вне зависимости от времени его фактического принятия и от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Таким образом, исчисление даты приобретения доли участия в уставном капитале российской организации, полученной налогоплательщиком в порядке наследования, и срока нахождения ее в собственности налогоплательщика производится со дня открытия наследства.

Если при реализации полученной по наследству доли в уставном капитале ООО не соблюдается условие о 5-летнем сроке владения, то льгота по НДФЛ, установленная пунктом 17.2 статьи 217 НК РФ, не применяется. Доход от ее реализации подлежит обложению налогом в общем порядке.

Дата продажи доли и дата получения дохода

Заметим, что на практике дата продажи доли и дата получения дохода могут не совпадать. В связи с этим не исключен спор с инспекцией.

Право собственности на долю в уставном капитале ООО переходит от продавца к покупателю после внесения изменений в ЕГРЮЛ. Требование о пятилетнем сроке владения долей выполняется на дату внесения изменений в ЕГРЮЛ. При этом доход может быть получен и ранее этого дня. То есть для получения права на льготу можно и не дотянуть до 5 лет.

Ведь для целей НДФЛ датой получения дохода является день выплаты или перечисления денег на счет физлица в банке либо день передачи дохода в натуральной форме.

Таким образом, налоговики могут придраться и отказать в льготе.

Каков выход? Во избежание спора лучше «подогнать» оба срока, чтобы условие о непрерывном 5-летнем сроке владения долей нахождении доли в собственности выполнялось как на дату получения денег, так и на дату внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Распечатать

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Электронная версия популярного журнала

Новые документы с комментариями экспертов. Журнал помогает бухгалтерам разбираться в значениях и смыслах новых документов по учету и налогам.

Илья Антоненко

Во время пандемии приходится искать деньги на налоги, оплату поставок, выдачу зарплаты за нерабочие дни. Собственник может поддержать компанию личными средствами. Расскажем, как единственному учредителю оформить такую поддержку, чтобы не переплатить налог.

Внести вклад в имущество компании

Единственный учредитель ООО (далее — собственник) имеет право внести в организацию деньги, оборудование, товары, сырьё и другое имущество. Прежде чем выбрать этот способ, убедитесь, что обязанность учредителя вносить вклад предусмотрена в уставе ООО. Её можно прописать так:

  • Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому не менее чем ⅔ голосов от общего количества участников.
  • Участники вносят вклады в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Информация в ЕГРЮЛ не изменяется: этим вклад в имущество отличается от увеличения уставного капитала (п. 4 ст. 27 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Для оформления вклада в имущество собственник издаёт решение в письменном виде и заверяет его у нотариуса (п. 3 Обзора судебной практики, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019).

Денежный вклад в имущество отражается проводкой:

Дт 51 (50) Кт 83
Расчётные счета (касса) Добавочный капитал

Компания не платит налоги с внесённого вклада при любой системе налогообложения. Минусов два:

  • для оформления вклада надо привлекать нотариуса;
  • собственник не сможет потребовать у компании вернуть эти деньги.

Предоставить безвозмездную финансовую помощь

Собственник может подарить деньги своей компании и не оформляя вклад в имущество. Для этого он заключает с организацией договор о предоставлении безвозмездной финансовой помощи, он же договор дарения (ст. 572 ГК РФ).

Дарение отражается так же, как вклад в имущество:

Дт 51 (50) Кт 83
Расчётные счета (касса) Добавочный капитал

Если собственник оказывает компании безвозмездную финансовую помощь, у компании не возникает налогового дохода. Ещё один плюс — не придётся привлекать нотариуса. Минус в том, что собственник не сможет потребовать у компании вернуть переданные деньги.


Выдать заём

Собственник может вложить деньги в компанию на время, если выдаст заём без процентов или под проценты ниже банковских. Для этого собственник и ООО заключают договор займа и прописывают в нём размер займа, срок погашения, ставку процента или её отсутствие (ст. 809 ГК РФ).

Получение займа отражается проводкой:

Дт 51 (50) Кт 66 (67)
Расчётные счета (касса) Расчёты по краткосрочным кредитам и займам (Расчёты по долгосрочным кредитам и займам)

Счёт 66 подходит для займов сроком менее года. Для остальных используйте счёт 67.

Заём без процентов

При оформлении беспроцентного займа у организации не возникает материальной выгоды и налогооблагаемого дохода, поэтому компания не уплачивает дополнительных налогов (письмо Минфина России от 23.03.2017 № 03-03-РЗ/16846).

Заём с процентами

В договоре займа можно прописать любую процентную ставку. Если этого не сделать и не указать беспроцентный характер займа, проценты будут автоматически начисляться в соответствии с ключевой ставкой ЦБ РФ на день возврата долга.

Если собственник берёт в банке кредит как физлицо, чтобы влить деньги в компанию, то процент по займу, как правило, равен ставке процента по полученному кредиту.

Компания может учесть уплату процентов по займу в составе налоговых расходов. С выплаченных собственнику процентов нужно удержать НДФЛ и перечислить в бюджет, так как организация становится налоговым агентом (ст. 226 НК РФ).

Начисление процентов по займу отражается проводкой:

Дт 91.2 Кт 66 (67)
Прочие расходы Расчёты по краткосрочным кредитам и займам, отдельный субсчет или субконто для процентов (Расчёты по долгосрочным кредитам и займам)

Заём, который предоставил собственник, не облагается налогом. Оформить его можно без нотариуса. При этом, когда кризис кончится, вложенные в бизнес деньги можно вернуть.

Любой из рассмотренных вариантов помощи своей компании не требует применения ККТ, так как речи о расчётах с точки зрения законодательства о ККТ в данных ситуациях не идёт (письма Минфина России от 28.06.2019 № 03-01-15/47904, ФНС России от 18.09.2018 № ЕД-4-20/18186@).

Илья Антоненко, ведущий эксперт Национальной консалтинговой компании


Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

Передача имущества внутри группы: как снизить налоги

Многие бизнесмены создают несколько юридических лиц и объединяют их в группу компаний. Иногда возникает необходимость передать внутри холдинга то или иное имущество. Рассмотрим, как это сделать с минимальными затратами и без проблем с налоговиками.

Зачем передавать имущество внутри группы компаний

Существуют следующие основные причины, по которым владельцы холдинга могут захотеть «переложить из одного кармана в другой» свое имущество.

  1. Безопасность. Собственники бизнеса в этом случае хотят вывести имущество из компании, к которой могут быть предъявлены претензии кредиторов или контролирующих органов.
  1. Реорганизация. Владельцы холдинга могут решить изменить направление деятельности той или иной компании в группе. Например – раньше организация занималась только торговлей, а теперь к ее функциям добавится производство. Естественно, в этом случае компанию нужно «наделить» соответствующими активами.
  1. Развитие. Этот вариант похож на предыдущий, отличие в том, что речь идет не о перераспределении существующих функций внутри холдинга, а о запуске нового проекта. Для удобства ведения бизнеса в этом случае логично создать отдельное юридическое лицо, которому также потребуются основные средства.

Варианты передачи имущества

Большинство групп компаний построены по примерно одинаковой схеме. Внешне структуры могут выглядеть сложно, но это чаще всего связано с тем, что фактические владельцы бизнеса не хотят «светиться». Но суть юридического построения холдинга практически всегда одна: учредители-физические лица контролируют организации группы напрямую, либо через управляющую компанию.

Таким образом, имущество может быть передано:

  1. От учредителя – дочерней компании.
  2. От дочерней компании – учредителю.
  3. Между двумя связанными компаниями, имеющими общих учредителей.

Далее рассмотрим различные способы передачи имущества применительно к статусу передающей и принимающей компании.

«Обычная» купля-продажа имущества

Этот способ имеет смысл применять только при передаче имущества между двумя юридическими лицами, связанными общим владельцем, т.к. при взаимоотношениях между материнской и дочерней компанией есть более интересные варианты.

Рассмотрим налоговые последствия такой продажи.

  1. Налог на прибыль или УСН

Чтобы не платить эти налоги, нужно минимизировать выручку. Если продавец работает на ОСНО, то цена должна равняться остаточной стоимости объекта или незначительно превышать ее. При использовании продавцом УСН «Доходы минус расходы» нужно исходить из затрат на покупку или создание продаваемого объекта.

Однако налоговики всегда внимательно следят за сделками внутри холдингов. В случае, если доход по сделкам между взаимозависимыми российскими компаниями превысит 1 млрд рублей в год, эти операции подлежат обязательному контролю. Но внимание проверяющих могут привлечь и более «мелкие» сделки. Например, в том случае, если одна из сторон договора платит налог на прибыль, а другая – использует один из спецрежимов (ст. 105.14 НК РФ).

Поэтому нужно заранее подготовить обоснование цены реализации. Например, снижение стоимости оборудования можно объяснить высокой степенью износа, обнаруженными при осмотре дефектами и т.п.

  1. НДС

Если обе организации работают на ОСНО, то в целом по холдингу расходов по НДС не возникает. Налог, который начислит продавец – возместит покупатель.

Хуже, если принимающая сторона использует один из спецрежимов. Тогда НДС, который начислит продавец будет «потерян» для бизнеса. Только при использовании покупателем УСН «Доходы минус расходы» НДС можно будет учесть в затратах и частично компенсировать (в размере 15% от суммы).

Вклад в уставный капитал и взнос в имущество

Эти два способа подходят только при передаче имущества от материнской компании к дочерней. С точки зрения оформления вклад в имущество – проще. В общем случае, если возможность внесения вкладов была изначально прописана в Уставе, для этого не нужно менять учредительные документы. Однако для экономии на налогах будет выгоднее пополнить уставный капитал (УК).

  1. Налог на прибыль и УСН

Дохода по налогу на прибыль и УСН не возникает при обоих вариантах внесения основных средств (пп. 3 и 3.7 п. 1 ст. 251 и п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ).

Если основное средство вносят в уставный капитал , то его первоначальная стоимость у дочерней компании принимается равной остаточной стоимости у учредителя на момент передачи (пп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ).

А при взносе в имущество принимающая сторона, по мнению налоговиков, не может амортизировать полученный объект для налогового учета. Чиновники считают, что первоначальную стоимость в данной ситуации нужно принять равной нулю, либо включить в нее только расходы получателя по доставке и монтажу, если таковые были (письмо Минфина РФ от 14.05.2018 № 03-03-06/1/31986).

  1. НДС

При взносе в уставный капитал НДС начислять не нужно, т.к. передача имущества в инвестиционных целях подпадает под льготу ( подп. 1 п. 2 ст. 146 и подп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ). Но учредитель, который работает на ОСНО, обязан восстановить налог пропорционально остаточной стоимости передаваемого объекта (п. 3 ст. 170 НК РФ). Если дочерняя компания тоже работает с НДС, то она может взять эту сумму к вычету (п. 11 ст. 171 НК РФ). Тогда никаких дополнительных затрат в рамках холдинга не возникнет. Но если получатель работает на спецрежиме, то НДС будет «утрачен». В этом случае сделка будет тем выгоднее, чем выше износ передаваемого объекта.

При вкладе в имущество ситуация с НДС сложнее. Чиновники считают, что имущественные инвестиции, которые освобождены от НДС – это только вклады в УК. Если же уставный капитал не меняется, то и льготы по НДС быть не должно (письмо Минфина РФ от 15.07.2013 № 03-07-14/27452). А получатель основного средства не может взять НДС к вычету, так как сделка была безвозмездной.

Позицию налоговиков можно оспорить. Ведь любое вложение имущества в дочернюю компанию явно носит инвестиционный характер, даже если при этом не меняется УК. Но в этом случае бизнесмену нужно быть готовым к судебным разбирательствам. Перспективы для положительного исхода дела имеются (Постановление ФАС ВВО от 03.12.2012 № А29-10167/2011).

Безвозмездная передача имущества

Этот вариант удобно применять, если нужно передать объекты от дочерней компании к материнской.

«Дочерний подарок» не облагается налогом на прибыль в соответствии с п. 11 ст. 251 НК РФ. Для этого принимающая компания должна владеть более чем 50% уставного капитала передающей.

Важно помнить, что материнская компания, получив имущество, не может в течение года передать его третьим лицам. Иначе налог на прибыль придется заплатить.

Иногда налоговики пытаются переквалифицировать «дочерний подарок» в выплату дивидендов, но суды, включая высшую инстанцию, в данном случае – на стороне налогоплательщиков (Постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 № 8989/12).

Подход проверяющих к НДС здесь в целом аналогичен вкладу в имущество, который был рассмотрен выше. Но так как передачу объекта от дочерней компании к материнской вряд ли можно отнести к инвестициям, то, скорее всего, бизнесмену придется принять позицию налоговиков. Т.е. передающая компания начисляет НДС, а принимающая – не может взять его к вычету.

Выделение

Если запускается новый проект, то для этого в рамках холдинга часто создают отдельное юридическое лицо. Его можно не только открыть «с нуля», но и выделить из существующей компании, передав необходимые активы.

С точки зрения налогообложения это — весьма выгодный вариант. Передача имущества при реорганизации не облагается ни налогом на прибыль, ни НДС. Восстанавливать НДС передающая компания также не должна. Естественно, принимающая сторона не может взять НДС к вычету.

Риски здесь возникают только, если исходная компания использует ОСНО, а принимающая — будет работать на УСН. Получится, что организация на ОСНО приобрела объект, получила вычет по НДС, а затем передала его в выделенную компанию на «упрощенке». Т.е. в дальнейшем это основное средство будет использоваться в деятельности, не облагаемой НДС.

Хотя по нормам НК РФ восстанавливать НДС при реорганизации не нужно в любом случае (п. 8 ст. 162.1 и пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ) проверяющие могут обвинить бизнесмена в получении необоснованной налоговой выгоды.

Чтобы снизить риск, лучше не проводить реорганизацию сразу после покупки тех объектов, которые планируется передавать.

Какие способы передачи имущества лучше применять в разных ситуациях

Покажем в таблице возможные варианты передачи имущества, в зависимости от того, в каких отношениях находятся стороны сделки.

«+ +» — допустимо с юридической точки зрения и выгодно по налогам

«+ —» — допустимо с юридической точки зрения, но невыгодно по налогам

«— —» — недопустимо с юридической точки зрения

Больше всего вариантов будет у бизнесмена, если он передает имущество от учредителя к дочерней компании. В данной ситуации самыми выгодными будут взнос в уставный капитал или выделение.

Если объект передается в обратном направлении – от «дочки» к материнской компании, то остается только выбор между продажей и безвозмездной передачей. Преимущества того или иного способа здесь будут зависеть от налоговых режимов и возможности обосновать низкую цену.

В случае, когда обе компании работают на ОСНО и имущество продается по остаточной стоимости, налог на прибыль и НДС по группе в целом платить не придется. Тогда купля-продажа имущества будет выгоднее.

А если рыночная цена основного средства существенно превышает остаточную стоимость, или принимающая компания работает на спецрежиме и не может возместить НДС, то лучше использовать безвозмездную передачу.

Если же нужно передать имущество между двумя компаниями, которые связаны только общим владельцем, то остается лишь один вариант – стандартный договор купли-продажи.

Вывод

При работе группы компаний нередко возникает необходимость передать имущества от одной организации в другую.

Здесь возможны несколько способов, от «обычной» купли-продажи имущества до различных вариантов безвозмездного вклада.

Выбор конкретного варианта зависит от взаимоотношений между передающей и принимающей компанией, а также от используемых ими налоговых режимов.


Нередко физлица вкладывают имущество в УФ предприятий. Возникает ли при этом обязательство по уплате НДФЛ, по просьбе buxgalter.uz разъяснил заместитель министра финансов Дильшод СУЛТАНОВ:

– «Важно понимать, что неденежный вклад в УФ предприятия является реализацией. Это – возмездная передача права собственности на имущество, так как взамен физлицо приобретает долю участия в УФ предприятия
.

Доход от реализации, в данном случае – от передачи имущества в УФ, является имущественным доходом физлица.

Он определяется как превышение суммы реализации имущества над стоимостью его приобретения, подтверждаемой документально. При отсутствии документального подтверждения указанной стоимости доходом признается стоимость реализованного имущества, а по недвижимому имуществу – положительная разница между ценой реализации и кадастровой стоимостью
.

Льгота, предусмотренная в п. 7 ст. 378 НК, предусматривает освобождение от налогообложения доходов от продажи имущества физлица, кроме:

  • ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг, реализуемых на фондовой бирже), долей в УФ юрлиц;
  • нежилых помещений;
  • жилых помещений, находившихся в собственности налогоплательщика менее 36 календарных месяцев.

Продажа подразумевает передачу товара одной стороной в собственность другой стороне за определенную денежную сумму (цену), т.е. получение продавцом денежных средств
.

В данном случае физлицо их не получает. Неденежный вклад в УФ не является продажей, поэтому данная льгота при вкладах в УФ не применяется.

Физлицо вносит квартиру в УФ предприятия

Физлицо вносит в УФ предприятия квартиру, которая находится в его собственности.

Здесь не важно, в течение какого времени квартира находилась в собственности физлица, – менее или более 3 лет. В любом случае доход от передачи квартиры в УФ облагается НДФЛ по ставке 12%.

Если есть документы, подтверждающие приобретение квартиры физлицом, доход определяется как разница между стоимостью вклада в УФ и стоимостью приобретения квартиры физлицом.

При этом денежная оценка имущественного вклада в уставный фонд общества, утверждается единогласным решением общего собрания учредителей
. Т.е. физлицо вносит квартиру в уставный фонд общества по стоимости, единогласно утвержденной всеми учредителями.

В частном предприятии собственник самостоятельно оценивает имущество, вносимое им в уставный фонд предприятия
.

Физлицо вносит квартиру в УФ предприятия, находящуюся в его собственности более 3 лет. У физлица есть договор ее купли-продажи, в котором указана стоимость покупки 50 млн сум.

Учредители единогласно приняли решение оценить имущественный вклад в УФ предприятия в размере 350 млн сум.

Доход от реализации квартиры составит: 350 – 50 = 300 млн сум.

Льгота по ст. 378 НК не применяется, так как отсутствует факт продажи. Поэтому определяем НДФЛ с дохода: 300 х 12% = 36 млн сум.

Ответственность за удержание налога несет предприятие, как налоговый агент
.

Если договора купли-продажи у физлица нет, доход от реализации определяется как разница между стоимостью вклада и кадастровой стоимостью квартиры.


Физлицо вносит автомобиль в УФ предприятия

В данном случае доход от реализации и сумма налога напрямую зависят от наличия документов на его приобретение. Если документы есть, доход определяется как разница между стоимостью неденежного вклада в УФ и стоимостью приобретения автомобиля физлицом. Если их нет, доходом будет сумма денежной оценки вклада в УФ, определенная учредителями.

Физлицо вносит автомобиль в УФ предприятия. Есть договор купли-продажи автомобиля, в котором указана стоимость покупки 30 млн сум.

Учредители единогласно приняли решение оценить имущественный вклад в УФ предприятия в размере 30 млн сум.

Доход от реализации автомобиля: 30 – 30 = 0

Если бы договора купли-продажи у физлица не было, доход составил бы 30 млн сум., а НДФЛ: 30 х 12% = 3,6 млн сум.


Физлицо вносит товарно-материальные запасы в УФ предприятия

Документами, подтверждающими приобретение ТМЗ, обычно являются товарные чеки. Если они не сохранились, доходом от реализации будет сумма денежной оценки вклада в УФ предприятия, утвержденная учредителями.

Предприятие строит административное здание для собственных нужд.

Учредитель – физлицо вносит вклад в УФ предприятия стройматериалами, приобретенными за наличные. Чеки на приобретение не сохранились.

Стоимость вклада определена учредителями в размере 100 млн сум.

Так как документов, подтверждающих приобретение стройматериалов, нет, доход составит 100 млн сум.

НДФЛ: 100 х 12% = 12 млн сум».


От редакции:

По мнению экспертов «Нормы» в п. 7 ст. 378 НК следует заменить «продажу» на «реализацию».

Продажа – это частный случай реализации. Реализация предполагает:

  • отчуждение имущества, передачу права собственности на него;
  • его денежную оценку.

Льготу по освобождению от налогообложения следует распространить на доходы физлиц от любых видов реализации имущества. В том числе – на операции вкладов в УФ предприятия, обмена и т.д., когда предполагается получение не денежных средств, как при продаже, а – другого имущества.

При этом исключения, предусмотренные в данной норме, сохраняются.

Читайте также: